合同履行地的确定

2024-05-02

合同履行地的确定(通用8篇)

篇1:合同履行地的确定

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承揽合同的合同履行地如何确定

在实践中,合同的双方为了减少自己的成本,往往会就合同到底在哪履行发生纠纷,甚至会因为谈不拢而解除合同。承担合同是民事合同的一种,那么,承揽合同的合同履行地如何确定?今天,赢了网小编整理了以下内容为您答疑解惑,希望对您有所帮助。

承揽合同的合同履行地如何确定

合同履行地应为合同规定义务履行的地点。加工承揽合同主要是以承揽方按照定作方的特定要求完成加工生产任务为履约内容的,承揽方履约又是以使用自己的设备、技术,人力为前提条件的。因此,加工承揽方所在地应为合同规定义务履行的地点,即合同履行地。

如何确定合同的履行地

根据民事诉讼法相关司法解释的规定,合同的履行地按下列原则确定:

1、购销合同的双方当事人在合同中对交货地点有约定的,以约定的法律咨询s.yingle.com

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交货地点为合同履行地;没有约定的,依交货方式确定合同履行地;采用送货方式的,以货物送达地为合同履行地;采用自提方式的,以提货地为合同履行地;代办托运或按木材、煤炭送货办法送货的,以货物发运地为合同履行地。

购销合同的实际履行地点与合同中约定的交货地点不一致的,以实际履行地点为合同履行地。

2、加工承揽合同,以加工行为地为合同履行地,但合同中对履行地有约定的除外。

3、财产租赁合同、融资租赁合同以租赁物使用地为合同履行地,但合同中对履行地有约定的除外。

4、补偿贸易合同,以接受投资一方主要义务履行地为合同履行地。

不履行合同会有什么责任

不履行合同当事人的责任如下:

1、未支付价款或报酬的,对方可要求其支付价款或者报酬;

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2、迟延支付价款或报酬的,应当支付该价款或者报酬的逾期利息;

3、不履行非金钱债务或者履行不符合约定的,对方可以要求履行,但有下列情况之一的除外:

(1)法律上或者事实上不能履行:

(2)债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高;

(3)债权人在合理期限内未要求履行。

4、质量不符合约定的,应当按照当事人的约定承担违约责任,对违约责任约定不明确,受损害方根据标的物的性质以及损失的大小,可以合理选择要求修理、更换、重作、减价或者退货等。

以上就是小编为您整理的内容,实践中,针对不同的合同,具体确定合同的履行地的规定不同,各位一定要从实际出发,双方当事人可以约定合同履行地。如果你情况比较复杂,赢了网也提供律师在线咨询服务,欢迎您进行法律咨询。

来源:(承揽合同的合同履行地如何确定http://s.yingle.com/ht/149231.html)

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篇2:合同履行地的确定

国际贸易合同履行地点是指债务人履行合同义务,债权人接受履行的地点。法律对履行地点的要求,首先是严格地按照合同的规定履行,因为这关系到双方履行的费用负担、履行时间、甚至风险责任问题。

国际贸易中普遍采用的履行地点是装运港交货。装运港也叫启动港,在fob(离岸价)条件下,由买方承担签订运输合同的责任,支付运费,派船只按时到达约定的装运港运货。卖方将货物在装运港交给承运人取得运输单据,即完成了交货义务。另一种普遍采用的履行地点是目的港交货。在cif(成本加保险费加运费)以及cfr(成本加运费)交货条件下,是由卖方负责将货物装上船只运往特定的目的港,由卖方签订运输合同,向承运人支付运费。不同的目的港对卖方的出口成本具有重大影响。

由于价格术语决定了交货条件不同,以及不同交货条件的不同特点,决定了在fob条件下多为买方在装运港选择上作文章,以欺诈卖方;在cif和cfr条件下,多为买方在目的港的选择上欺诈卖方。

【案例】漏掉两个字,运费多开支

中国某公司曾与美国某客商签订了进口某货物的合同。合同规定在美国西部港货。但我国公司开信用证时却写成了“美国港货”,漏掉了“西部”两字,美方接到信用证后,通知我方在美国东部某港口接货,我方只好通知船方到该港接货,结果多承担了一笔运费支出。

此案中,由于中方开证工作不细致,使得美方有了欺诈的机会,借此变更装运港,给中方造成了不便和损失,美方却因此少支出一部分费用。

【防范措施】

以沿海港口为装运港,目的港必须唯一,在单证上的写法要完全一致国际贸易合同欺诈中,履行地点欺诈的发生,多数是由于己方工作不够细致,从而给对方造成这样那样的欺诈机会,而且这样的欺诈,表面上还很具有正当理由,被欺诈方遭受欺诈还有苦难言。因而,履行地点欺诈的防范措施,主要是当事人必须严格操作,工作细致,在工作中不出一点差错。

国际贸易中的运输方式有空运、陆运和海上运输,但最常见的运输方式是海上运输。在这种运输方式下,装运港问题主要应注意:

1.不能以内陆城市为装运港,否则合同无法履行。如己方公司处于昆明,采用海上运输方式时,装运港就不能写成昆明,因为昆明不是沿海港口。如写成昆明,由外方租船时(fob条件),其船舶是无法开进昆明的;如由己方负责租船运输(cif或cfr条件),己方不能取得以昆明为装运港的运输单据,从而也就无法议付货款。

2.必须注意装运港的选择。合同中采用fob条件时,由买方负责租船运输,装运港对双方来说都有十分重要的意义,合同中必须明确装运港口。在cif或cfr等交货条件下,由卖方负责租船运输,买方对在哪个港口装运可能并不关心,合同中对装运港可以不作规定。按国际贸易的习惯作法,为便于卖方装运,装运港多由卖方提出,经买方确认后确定。当我方为卖方时,我方应综合考虑各种因素,如港口的吞吐能力、装运条件及内陆运输等,选择一个方便我方交货的港口,以保证按时、顺利地履行装运义务。为了在履行中有一定的灵活性,可以在合同中选择两个或两个以上的装运港口,比如注明“中国天津新港/大连港”,由对方选定。有的可以写“中国港口”。当我方是买方,对方是卖方,由对方提出装运港时,我方应考虑航线、航程、运输费用等多种因素决定是否接受。综合权衡后,如果于己方不利时,应与卖方交涉,选择双方都能接受的装运港。另外,我方作为买方,开信用证时必须一丝不苟,其装运港的填写必须与合同确定的完全一致,以免卖方借机欺诈。

篇3:技术合同的履行判断

技术合同在履行中, 技术提供方交付的是技术或服务, 与普通的商品交付不同, 技术合同的履行存在以下特点:

(一) 技术合同的履行与技术相关

技术合同的履行是技术成果的交付, 无论是技术开发, 技术转让或是技术咨询、服务, 其履行都是围绕是否完成了技术开发、技术成果是否成功转化为工业生产、提供的技术服务和咨询是否符合约定和相关标准等。技术成果的交付不是显而易见的, 它一般不体现为设计图纸或是机器设备的交付, 而更像是一个看不见、摸不着的过程。即使是技术合同的物质化成果, 例如一台生产设备已经制作完毕, 也不是确凿无疑的履约证据, 生产设备所体现的技术, 才是合同履行的真正标的。

(二) 履行的复杂性

技术成果的交付是无形资产的转让, 有形标的物的交付简单而便捷, 技术成果的交付则并非易事。技术成果的交付体现在完成某个项目的开发、设计、制造一条包含技术成果的生产线, 或是完成一项技术咨询和服务, 技术成果的交付不是一蹴而就的。技术成果是知识性、经验性很强的商品, 技术成果交付的步骤众多且环环相扣, 从勘验、设计、制造, 到安装、调试等, 各个环节缺一不可。技术在交付的过程中会进行不断的试错和验证, 即使是非常成熟的技术进行转让, 受客观条件的细微变化, 也要进行不断的调整和完善。技术成果的复杂性决定了履行的复杂性, 技术提供者在交付技术成果的时候需要付出大量的智力劳动, 进行多次的探索和尝试, 技术合同中当事人往往会在合同中约定技术交付的计划、进度, 并确定较长的履行期限, 以确保履行的可行性。

(三) 履行的不确定性

技术合同的履行过程充满未知, 主要体现在技术开发合同中。技术开发是一项探索性的活动, 受科技水平和认知能力的制约, 技术开发不能保证百分百的成功, 也无法确保开发的成果完全符合合同预期。《合同法》第三百三十八条规定, 在技术开发合同履行过程中, 因出现无法克服的技术困难, 致使研究开发失败或者部分失败的, 该风险责任由当事人约定。没有约定或者约定不明确, 依照本法第六十一条的规定仍不能确定的, 风险责任由当事人合理分担。合同法基于技术开发的不确定性, 而特别规定了开发失败时的风险责任承担。此外, 技术开发是针对新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统的研究开发, 相同的研发项目或许在其他同行业者中也已开展, 研究开发人很难保证其开发保持领先并率先出现成果, 一旦技术开发合同的标的技术已经由他人公开, 他人已掌握该技术并获得知识产权, 技术开发合同的履行便没有了意义。在这种情况下, 合同法也规定, 当事人可以解除合同, 因此, 技术合同先天充满者风险性。

二、技术合同履行的判断要点

技术合同的履行复杂且充满着不确定性, 如何认定技术成果完成交付是审理中的一个难点, 笔者认为可以从以下几个角度进行审查:

(一) 质量条款

质量条款是双方确认一致的评判技术成果是否交付的依据。在普通的商品买卖合同中, 法院根据质量条款, 即可清晰的判断交付的货物是否符合合同约定。但在技术合同中, 质量条款并不是万能的, 且其作用通常是有限的。在市场经济活动中, 市场中卖方往往比买方更了解有关商品的各种信息, 涉及到技术合同, 这一特征更为明显。技术提供者清楚的了解技术的每一个细节, 技术的优点和存在的瑕疵, 而委托方往往不具有这种能力。信息的不对称导致双方在签订合同时的不平等地位, 技术提供者为了自己的利益, 往往会有所隐瞒, 对相关信息做有限的披露。体现在质量条款中, 一般就是质量条款过于简单和粗略, 或者遗漏了重要内容, 根据质量条款无法对技术的质量作有效判断。如对一条大型生产线, 双方约定生产线连续工作24小时无异常即视为质量合格。显然, 一条生产线的连续稳定运作能力在较短的时间是无法显现出来的, 而各种环境变量的改变也会对其运转产生重大影响。通过连续工作24小时无异常这种现象是无法得出生产线符合质量要求的结论。科学合理的质量条款应当是通过技术指标对质量要求进行限定, 而不是通过某种现象来推断质量合格。对于此类情况, 一般应视为质量要求不明确。根据合同法的规定, 质量要求不明确的, 按照国家标准、行业标准履行;没有国家标准、行业标准的, 按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。因此, 技术合同纠纷中, 在委托方指出技术成果存在质量问题时, 法院不能以符合质量条款为由一概不予认定, 而应审查质量条款是否科学合理、质量问题是否属实、以及是否符合国家标准等因素来综合评判。

(二) 验收结论

验收是委托方核查项目计划规定范围内各项工作或活动是否已经全部完成, 可交付成果是否令人满意, 并将核查结果记录在验收文件中的一系列活动。委托人对技术成果按照约定的技术标准进行验收是判断履约是否符合约定的重要方式。但同样, 验收结论的有效性取决于双方当事人的技术能力和验收标准的科学设置。对同于本领域的当事人来说, 按照科学的验收标准进行检测, 验收结论就具有很高的可靠性。而对于该领域的门外汉来说, 验收更像是走过场。如消费者将发生故障的计算机交由他人修理, 对于修理结果, 普通消费者仅能通过故障导致的现象是否消除来进行验收, 而对于故障产生的原因、故障是否会再次发生、配件的更换是否确属必要等基本是一无所知。

(三) 检验期

技术合同交付的是技术成果, 当事人对技术成果往往约定了一点的检验期。合同法分则里未对技术合同的检验期进行规定, 而是对买卖合同的检验期做了相应规定, 《合同法》第一百五十七条规定, 买受人收到标的物时应当在约定的检验期间内检验。没有约定检验期间的, 应当及时检验。《合同法》第一百五十八条对检验期做了进一步明确规定。技术合同的检验期可参照买卖合同, 对于技术合同约定了检验期的, 当事人应当在约定的期间内完成检验。但在约定的检验期之外发现的质量问题, 也不宜一概以在检验期之内未提出为由而不予认定。因技术成果的检验与普通商品相比, 更为复杂和难以判断。技术成果多涉及新技术、新产品、新工艺、新材料, 或者实施技术的专用设备, 对其检验没有先例可循, 缺乏可借鉴的成熟经验, 技术内容也并非显而易见, 部分技术缺陷或隐性瑕疵可能需要长期的运行才能显现。因此, 当事人在检验期过后提出的质量问题, 如确属不易发现的隐性瑕疵, 也应根据双方当事人的过错, 公平的确定责任。

(四) 调试、运行记录等

调试是使用各种手段对技术成果进行查错和排错的过程, 调试记录包括各种技术参数和技术细节, 直观的展示了技术成果的交付过程。运行记录是技术交付以后的运行和使用情况记载, 是对技术成果进行实践检验的直接反映。调试、运行记录是认定技术成果交付情况的重要依据, 法官应在认定调试、运行记录真实性的前提上, 通过记录对技术成果的交付过程以及结果进行技术上的还原。

三、技术合同履行判断的基本思路

技术合同履行的特殊性决定了对其审查判断的特殊性。司法实践中应当充分运用合同法的基本原理和民事诉讼证据规则, 结合技术合同的自身特点, 探寻解决该难题的规律和方法:

(一) 诚实信用原则

诚实信用原则要求当事人在市场活动中讲信用、恪守诺言, 在追求自己利益的同时不损害他人和社会利益。技术合同中掌握信息优势的一方有可能利用信息优势, 做出损害对方利益的行为。而接受技术及服务的一方由于技术及信息上的劣势, 很难与对方进行公平有效的协商。通常导致技术合同的重要内容缺失, 履行方式和质量检验条款约定不明。例如技术转让方保留一些必要的关键技术信息, 和对方约定不科学的质量检验条款, 确定过短的质量检验期, 损害对方当事人的利益。这时需要法官根据诚实信用原则及技术成果的特性对合同进行合理的解释, 甚至以显失公平为由对合同条款进行适当变更。

(二) 尊重科学规律

技术合同是自然科学与社会科学融合的产物。熟习法律知识是法官所长, 以事实为依据, 以法律为准绳是每一个法官遵循的审判原则, 我们不怀疑法官在审理技术合同纠纷时对于法律的正确运用。但对于技术合同纠纷而言, 应当同时融入自然科学的思维, 对技术事实进行认定时运用自然科学知识进行分析判断。案件的裁判要符合科学规律, 技术事实的认定不能与科学原理相违背。具体而言, 主要表现在认定某一个质量问题是属质量瑕疵还是导致合同目的无法实现, 某一技术信息属于整个技术方案的必不可少内容还是属于附加信息等, 均要与该学科的科学原理和基本知识相吻合。尊重科学规律是技术合同审理的重要价值取向, 以法律和科学规律为准绳, 是审理技术合同纠纷应当遵循的准则。

(三) 正确认定不适当履行

技术合同的履行是技术成果的交付, 无论多么前沿的技术, 总是人类科学探索史上微不足道的一环, 正如我们回过头看看20年前的所谓尖端技术, 放在当今又是多么的不值一提。技术总是不完美的, 总是在追求完美的途中。而技术合同的履行, 总是难免有各种各样的缺陷, 当面对这些缺陷时, 法官首先应当持有一种宽容的态度, 从缺陷产生的原因、缺陷对整个技术成果带来的后果、缺陷能否解决等角度妥善认定其性质, 明确这些缺陷是属于质量瑕疵还是导致合同目的无法实现, 是构成不适当履行还是根本违约。

(四) 综合判断

技术合同履行往往不能根据孤立的证据作出有效的判断。如前所述, 即使是合同履行符合质量约定, 或者已经通过当事人验收, 仍然存在诸多不确定因素。技术合同履行判断如同技术合同的履行, 是一个复杂的综合考量过程, 法官在判断技术合同是否得到履行时, 应综合质量条款、验收结论、调试运行记录等因素, 安装技术成果本身的科学规律, 进行综合的评判。

参考文献

[1]严明.技术合同签订与履行过程中应注意的问题[J].青海科技, 2005.6.

[2]丁长娟, 张徐斌.浅谈技术合同中的风险防范[J].中国科技信息, 2008.18.

[3]宋福元.技术合同保密条款与管理对策研究[D].华中科技大学, 2010年.

篇4:合同履行地的确定

关键词:怠于履行致害;国家赔偿责任

中图分类号:D922.11 文献标识码:A 文章编号:1671-864X(2016)06-0110-01

原文总结了国家赔偿与民事侵权赔偿的历史关系。作者认为宜将国家侵权责任认定为公法责任比较合适,但是将国家赔偿是为公法责任并不意味着在国家赔偿实务中,就不能参照民事侵权赔偿的某些规定。为了证明民事侵权赔偿和国家赔偿在实务中的参照适用,作者论述了国家赔偿和民事侵权赔偿的法哲学基础。提出国家赔偿的法律基础在于公共负担平等理论,而究其根源,两者的法哲学基础都是为了实现社会的矫正正义。从而为国家赔偿参照适用相关的民法规定的合理性做出了说明。

原文中作者认为,在国家机关不作为与第三人作为行为共同侵权的案件中,存在三种观点,第一:民事穷尽说。第二:国家先行赔偿说。第三:份额责任与附带程序说。本文仅就国家机关怠于履行致害与第三人共同侵权的责任如何认定承担等问题加以讨论,并尝试对如何使用相应的程序等问题提出构想和解释。

由于普通的民事侵权赔偿和国家赔偿制度的设定拥有共同的法哲学基础,所以在法律基础上,国家赔偿适用民事法律规范的某些规定成为可能。另一方面,虽然新修订的国家赔偿法已经出台实施,但是仍然没有对大家普遍关注的国家机关怠于履行致害的国家赔偿责任作出相关规定。而且我国《民法通则》121条并没有因为国家赔偿法的出台而失去效力。这样,就为国家赔偿适用民法的相关规定提供了法律基础。因此,在国家机关怠于履行职责和第三人共同侵权的情况下,可以在现有的法律资源基础之上,适用相关民事法律的相关规定。而且,在二者责任确定的问题上,要适用民法连带责任的相关规定。

国家机关怠于履行责任致相对人受损害是指不履行、拖延履行或者不完全履行作为的义务。而形成这种情况的前提是怠于履行职责的主体是国家机关、其他公务组织及其工作人员。而怠于履行职责的前提公务组织或者人员在职责上对个人或者组织负有特定的作为的义务,如果没有出现阻却怠于履行职责的侵权责任的违法阻却事由等,就要承担相应的责任。

在提出观点后,为了明确观点,还要对几个问题加以明确。1.怠于履行职责直接致害是指公务组织怠于履行职责,直接造成受害人损失,而没有任何其他原因的介入的情形,这种情况直接由国家承担赔偿的责任。2.国家机关怠于履行职责与自然原因结合共同造成相对人损失是指对于相对人损失的扩大或者发生,既有国家机关怠于履行职责的原因也有自然界力量的原因。3.还有就是相对人损失的发生和扩大是由于国家机关怠于履行职责和相对人自身原因共同造成的。这种情况之下,由司法机关加以确认,由国家承担其作用力范围之内的赔偿责任。4.国家机关怠于履行责任与第三人之间没有共同的故意或过失,相互之间没有意思联络,而是由于二者的作用力偶然的结合在一起,共同造成了相对人受损害的事实。

本文要阐述的情况、均不同于之前提到的几种问题。而是国家机关怠于履行职责与第三人的行为结合造成相对人受损害的结果。国家机关与第三人存在共同的过错,可以是共同的故意,共同的过失,也可以是一方故意而另一方过失。在这种情况下,依照普通侵权法的原理,国家和第三人应当承担连带责任,既然是连带责任,受害人在行使请求权时,受害人可以在请求国家承担责任、请求第三人承担赔偿责任和共同请求国家机关和第三人同时承担这三种方案中任选其一。连带责任的存在要让数个共同侵权人为其共同过错负责,在国家赔偿的领域内,连带责任的确立对当事人的救济有着重要的意义。在第三人不能赔偿,赔偿不足,死亡,或者出现下落不明等情况下由国家从国家财政当中对相对人受到的损害予以赔偿,使受损害相对人的权利不至于落空,总能够得到赔偿。虽然现在有一种观点认为,因为连带责任的存在可能导致不公平的结果出现,可能使经济比较富裕的当事人承担更多的责任,从而导致不公平的出现,所以认为连带责任应当在侵权责任法领域得到控制适用,目前美国和英国侵权法律当中连带责任都受到了一定的限制。然而,在国家机关待怠于履行职责和第三人共同损害相对人权利情况下,国家和第三人之间适用连带责任,既有充分的理论基础,也有充分的规范资源,而且在我国各方面体制机制不健全的情况下,连带责任更加有利于保护相对人的权利和利益。受害人请求国家赔偿,按照《侵权责任法》确定赔偿责任,受害人请求第三人赔偿,按照《侵权责任法》确定应当给予的赔偿数额,这是对外责任承担的方式。对内,还是要根据国家机关和第三人之间的过错程度和原因力大小来确定相当承担的份额,而对于这种份额,如果一方履行了全部的赔偿责任或者履行赔偿责任超过了自己应当承德范围,在事后可以通过一定的法律程序向另一方侵权人进行追偿。用一句话总结就是:“外部连带,内部追偿”。

从现有的制度资源来看,要想同时对国家和第三人主张权利存在着制度障碍。但是对于法律规定不妨做灵活的运用和解释。如果相对人单独对侵权主体其中一方主张权利,就按照各自的程序制度来予以维护权利。但如果相对人同时对国家机关和第三人主张权利是如何处理呢,个人观点是将对国家机关主张权利的程序纳入到普通侵权责任的程序制度中来,前面已经讲到,将国家赔偿责任视为公法责任并不影响在司法实务当中,适用民法的相关法律规定和原则。而且,将已经提起的国家赔偿程序纳入到普通公民赔偿责任程序当中来有利于程序的简化,节约国家的财政资源。

国家赔偿和侵权责任赔偿的关系因为侵权责任法的出台實施变得较为复杂,在具体的实践当中究竟如何处理国家怠于履行致害与第三人行为共同侵权的情况下的侵权赔偿问题,值得我们关注,而确认两者之前的外部连带责任,内部按照过错程度和原因力大小来确定相互之间的责任大小,然后通过内部追偿的方式来确定具体的责任。这种办法显然是使得我们提倡的,在现有的法律资源和的法学理论基础之上,通过参照适用民事侵权法的相关规定,据以确定侵权主体之间的责任。有利于使受害相对人的权利得到充分的救济,有利于赔偿程序的简化,有利于责任的确定和履行。

篇5:买卖合同履行地确定

1、合同双方当事人在合同中明确约定履行地点的,以约定的履行地点为;合同双方当事人在合同中未明确约定履行地点的,以约定的交货地点为合同履行地。

2、合同中约定的货物到达地、到站地、验收地、安装调试地等,均不应视为合同履行地。

3、合同双方当事人在合同中明确约定了履行地点或交货地点,但在实际履行中以书面方式或双方合同双方当事人一致认可的其他方式变更约定的,以变更后的约定确定合同履行地。

4、合同双方当事人未以上述方式变更原约定,或者变更原合同而未涉及履行地问题的,仍以原合同的约定确定履行地。

5、合同双方当事人在合同中对履行地点、交货地点未作约定或约定不明确的,或者虽有约定但未实际交付货物,且合同双方当事人双方住所地均不在合同约定的履行地,以及口头购销合同纠纷案件,均不依履行地确定案件管辖。

6、履行地点不明确,给付货币的,在接受货币一方所在地履行;交付不动产的,在不动产所在地履行;其他标的,在履行义务一方所在地履行。

深圳律师:黄华(12年律师经验)

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篇6:合同履行地的确定

行地的规定

1996年9月12日法发(1996)28号

各省、自治区、直辖市高级人民法院,解放军军事法院:

为了便于当事人诉讼和人民法院审判,减少案件管辖权争议,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十四条的规定,经本院审判委员会第八百三十七次会议讨论通过,对确定购销合同履行地问题作以下规定:

一、当事人在合同中明确约定履行地点的,以约定的履行地点为合同履行地。

当事人在合同中未明确约定履行地点的,以约定的交货地点为合同履行地。

合同中约定的货物到达地、到站地、验收地、安装调试地等,均不应视为合同履行地。

二、当事人在合同中明确约定了履行地点或交货地点,但在实际履行中以书面方式或双方当事人一致认可的其他方式变更约定的,以变更后的约定确定合同履行地。当事人未以上述方式变更原约定,或者变更原合同而未涉及履行地问题的,仍以原合同的约定确定履行地。

三、当事人在合同中对履行地点、交货地点未作约定或约定不明确的,或者虽有约定但未实际交付货物,且当事人双方住所地均不在合同约定的履行地,以及口头购销合同纠纷案件,均不依履行地确定案件管辖。

本规定自公布之日起执行,本院以前有关购销合同履行地的司法解释与本规定不一致的,以本规定为准。

最高人民法院关于适用法发[1996]28号司法解释问题的批复

法释(1998)3号

(1998年2月10日最高人民法院审判委员会第960次会议通过,自1998年2月19日起施行)

山东省高级人民法院:

你院《关于如何适用最高人民法院法发[1996]28号文

件确定购销合同履行地问题的请示》收悉。经研究,答复如下: 最高人民法院法发[1996]28号《关于在经济纠纷案件管辖中如何确定购销合同履行地的规定》,是一项关于人民法院案件管辖问题的程序性规定。不论购销合同是在该规定生效前签订的还是生效后签订的,凡在该规定生效后起诉到人民法院的购销合同纠纷案件,均应适用该规定,而不再适用最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第19条的规定。此复 附:

中华人民共和国民事诉讼

法:

第二十四条 因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。

第二十五条 合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖,但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见:

19、购销合同的双方当事人在合同中对交货地点有约定的,以约

定的交货地点为合同履行地;没有约定的,依交货方式确定合同履行地;采用送货方式的,以货物送达地为合同履行地;采用自提方式的,以提货地为合同履行地;代办托运或按木材、煤炭送货办法送货的,以货物发运地为合同履行地。

篇7:合同履行地的确定

如何确定购销合同履行地的规定(一九九六年九月十二日 法发〔一九九六〕二十八号)

(相关文章: 司法解释1篇2次 裁判文书1篇1次)

各省、自治区、直辖市高级人民法院,解放军军事法院:

为了便于当事人诉讼和人民法院审判,减少案件管辖权争议,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十四条的规定,经本院审判委员会第八百三十七次会议讨论通过,对确定购销合同履行地问题作以下规定:

一、当事人在合同中明确约定履行地点的,以约定的履行地点为合同履行地。

当事人在合同中未明确约定履行地点的,以约定的交货地点为合同履行地。

合同中约定的货物到达地、到站地、验收地、安装调试地等,均不应视为合同履行地。

二、当事人在合同中明确约定了履行地点或交货地点,但在实际履行中以书面方式或双方当事人一致认可的其他方式变更约定的,以变更后的约定确定合同履行地。当事人未以上述方式变更原约定,或者变更原合同而未涉及履行地问题的,仍以原合同的约定确定履行地。

篇8:从经济的视角分析合同履行的成败

经济分析方法最为核心的就是成本与收益的比较分析。合同的履行过程实际上是一个博弈论体现的过程。博弈论就是:“研究决策主体的行为发生直接相互作用时的决策以及这种决策的均衡, 也就是说, 当一个主体的选择受到其他主体选择的影响, 而且反过来影响到其他主体选择时的决策问题和均衡问题。”③博弈论告诉我们思考问题是一个动态的双向过程。一个合同能否得到履行, 其可能受到以下因素的影响:

一、双方的经济实力

在合同法上, 如果发现对方经济上出现不能履行的情况时, 是可以行使合同法上的不安抗辩权的, 以此在保证债权人自身的利益得到维护以及社会资源的节省。合同履行过程中的任何时间, 任何阶段, 如果双方当事人有一方出现经济实力不支的情况, 合同履行就不会圆满得以实现。

二、履约能否带来利润

一个理性的经济人在做出每一个经济行为时都在思考这一行为能否给我带来利益。如果一个合同给自己带来的是损失, 这个行为人在履行合同时就会有所犹豫, 这是由市场经济逐利性所决定的, 诚如马克思所说, 一点点利益就可能争得头破血流。相反无利可逐, 就会让市场参与者失去兴趣。诚如有学者指出:“财富之所以具有如此重要的地位, 盖因其为生存之基础, 是本能满足的条件, 亦即人性的真正体现。”④此言对哉。

三、是否有更优的选择

这是经济学上的机会成本的问题。机会成本, 即为了任何目的资源使用, 都将产生放弃可能是最有价值的另一种选择的成本。简而言之, 就是更优选择的问题, 如果合同成立后, 合同主体有其他更优的选择, 如第三人愿意用更优惠的条件和合同当事人进行交易, 合同主体在考虑后, 即使加上自己所付违约金还有盈余的话, 就会促使合同当事人选择违约。

四、履行合同费用是否高昂

这实际上就是一个交易成本的问题。交易成本, 是指市场经济中, 为了达成交易所需支出的成本。任何交易成本的增加都会使得合同当事人改变主意。科斯指出:“假如交易成本为零, 则不论法律规范如何界定财产权之内容及范围, 资源的运用都会到达最有效率的境界。”但是在现实社会中, 任何合同履行都不可能不付出任何交易成本, 这就是制约合同能否履行成功的另一个重要因素。

从上面的分析, 完全可以看到经济思维对于更好的解决和分析问题完全是必要的。理查德.波斯纳指出:“不确定性是人类社会生活的普遍特性。“⑤正因为如此, 有必要用经济上的假设来为社会生活提供一个相对的指导。合同履行的过程实际上就是一个“法律斗争”⑥的过程。这里的法律斗争, 其实就是争取利益的代价而言。有的学者也指出:“法律规定的方式应该使得解决纷争所需要的交易成本越低越好。”⑦社会资源的有限, 以及法律思维和经济交叉情况的客观存在告诉我们用经济思维来分析法律的情况是必要的, 这样可以指导合同立法, 制定真正适应社会生活的良法。同时, 合同的经济分析使得物力、财力、社会资源能得到更合理的利用, 充分发挥其经济效用, 从而创造更大的社会效益。另外合同履行的顺利实现, 也能使得交易成本的下降, 这也节约了社会资源, 使得有限的社会资源尽可能的向其他领域流动, 从而促进经济的发展, 这些都是合同法应该关注的。

参考文献

[1]王泽鉴.债法原理[M].北京:北京大学出版社, 2011.

[2][美]理查德.波斯纳.法律的经济分析[M].蒋兆康译.北京:法律出版社, 2012.

[3]刘云生.中国古代契约思想史[M].北京:法律出版社, 2012.

[4]王泽鉴.民法总则[M].北京:中国政法大学出版社, 2001.

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